Учредителями акционерного общества могут быть | Загранник

Учредителями акционерного общества могут быть

В этой статье будет рассмотрено, кто может быть учредителем акционерского общества, кем он может являться, какие документы нужны для подающегося в учредители. Рассмотрим плюсы и минусы этой возможности, престижность и многое другое. Начнем с самого главного – объяснения термина. Кто может быть учредителем акционерного общества в России?

Что это такое?

Акционерское общество – хозяйственная компания, капитал которого делится на акции, покупаемые вкладчиками, участниками общества. Они вкладывают свои деньги в обмен на дело, то есть ценные бумаги, и те приносят им доход. Участники могут продавать эти ценные бумаги за большие деньги другим людям. Вот и вся суть.

Акционерное общество, выраженное как юридическое лицо, – это организация участников фондового рынка, для которого характерно три признака:

  1. Уставный капитал должен формироваться из взносов участников компании акционеров.
  2. Имущественная ответственность участников ограничена размером их вкладов в акции.
  3. Капитал делится на количество дел, выдающихся в обмен на вклады, которыми владеют его участники, а не на само общество.

Выпуск акций как особенная способность

Кто может быть учредителем акционерного общества? Ответ: только юридическое лицо или гражданин.

Акционерная компания порой функционирует как юридическое лицо, которое делает выпуски акции, а на полученные средства от них полностью начинают формирование своего капитала. И, в отличие от других, АО не может существовать без выпуска своих деловых бумаг. Потому что стать участником можно и нужно только через путь обмена своего вклада на саму бумагу. Вместе с этим все средства, которые были получены от выпуска этих самых акций, идут и учитываются как капитал. В него не направляются другие средства кроме вырученного капитала от ценных бумаг.

При этом превышение заработка от продажи тоже может иметь место, так же как и минимальный или даже более низкий показатель. Это нормально для акционерных обществ. В случае убытка приходится уменьшать размеры акций и капитала, делать нижний предел, установленный по закону Российской Федерации.

Юридическое лицо, если оно выпускает деловые ценные бумаги в РФ, становится акционерным обществом. Такое право по закону может иметь только один тип коммерческих организаций, а поэтому любые другие компании не могут выпускать их без преступления закона. Это право принадлежит только АО.

Кто может быть учредителем акционерного общества в РБ? Те же, кто и в РФ. Без преступления закона выпускать ценные бумаги могут те, кто зарегистрирован в государстве как АО.

Общество акционеров

Любая организация по факту – это объединение участников, членов команды, которые сами по себе существуют и без нее. Это единое целое с участниками, в котором как само образование, так и его дольщики существуют друг от друга обособленно.

Акционерное общество – это организованная компания участников рынка, у которой членство определяется наличием акций, выпущенных данныйм формированием.

В таких видах оно существует:

  1. Как самостоятельная коммерческая организация, где участник – отдельный член фондового рынка.
  2. Как совокупность выпущенных акций, которые принадлежат акционерам (то есть владельцам)

Также она существует в различных, но совсем неотделимых друг от друга формах, таких как:

  • Первая форма: организации.
  • Вторая форма: ценные бумаги.

Эти две формы одновременно характеризуют общество, т. е. оно выступает и как организация, и как форма акций.

Учредителями акционерного общества могут быть физические лица? Да, могут.

Еще АО представляет собой совокупность лиц, объединяющихся в группу с целью выпуска акций. Организация имеет свои недостатки и преимущества. Далее рассмотрим отличия в устройстве АО и товарищества.

Основные характерные отличия:

  1. Товарищества в хозяйстве обычно объединяют капиталы.
  2. Общество акционеров – это соединение всех капиталов.
  3. В товариществах люди ответственны за солидарность и всегда отвечают за обязательства своего товарищества. Такого никогда не было и не будет в акционерных обществах.

Кто может быть учредителем акционерного общества? Такой вопрос могут задавать люди, которые хотят или давно хотели стать пайщиками.

Отличия общества акционеров от простого общества

  1. Вклад можно обменять на акцию. А она, в свою очередь, может перепродаваться на фондовом рынке.
  2. Законом минимальные размеры капитала акционерного общества установлены. Они являются одновременно верхними границами для простого общества.
  3. Различается право входа в компанию и выхода из нее.
  4. Права акционеров обществ одинаковы. Для участников простого общества точные права не установлены.
  5. В компании людей, занимающихся на фондовом рынке перепродажей ценных бумаг, – более сложная структура управления, регламентируемая российским законом.

Кто может быть учредителем акционерного общества? Вопрос очень популярный среди простых работников и среди учредителей обычного простого общества. Ведь в простом обществе не предъявляются большие требования к учреждению.

Отличия общества акционеров от кооператива

  1. Объединение капиталов – это общество, основывающееся на акционерах, а кооператив – общество капиталов и лиц, которые обязаны трудиться в нем.
  2. Работники производственного кооператива несут ответственность по определенным обязательствам. Члены АО должны нести ответственность по внесенным ими вкладам, то есть по стоимости.
  3. Член кооператива может быть исключен/уволен из него из-за нарушения или неисполнением своих обязанностей, а в обществе акционеров за такое не в праве уволить или лишить акций, ни при каких обстоятельствах.

Кто может быть учредителем акционерного общества (АО)? Ответ: любой гражданин РФ или юридическое лицо. Далее поговорим о положительных сторонах этого формирования.

Плюсы

  1. Неограниченность действий. Акционерная форма дает возможность учредителям объединить любое число вкладчиков и их капиталы, даже мелкие. А это, в свою очередь, дает возможность собрать много средств, расширить производство и иметь преимущества.
  2. Выбор акционером размера своего риска. Приобретая ценную бумагу, покупатель сам выбирает свой риск. Ограниченный риск – это когда акционеры не несут ответственности за обстоятельства. В случае банкротства компания АО теряет лишь капитал, который она вложила в акцию.
  3. Устойчивость объединения. Если вы выбыли из общества, то оно не перестает существовать.
  4. Профессионализм управления, который обуславливается тем, что капитал отделяется. В обществе акционеров не каждый может руководить своим капиталом, и поэтому за них это делают профессиональные менеджеры.
  5. Возможность свободно возвращать свой вложенный капитал или акции, полностью или частично.
  6. Наличие форм для получения доходов. Например: получать заработок только от проданных акций, продажи бумаг и т. п.
  7. Дешевизна капитала, который дают в долг. Акционерное общество может из-за своих масштабов, открытости и репутации иметь мобилизацию капитала посредством "эмиссии" деловых бумаг.
  8. Престижность, статус группы обуславливается тем, что экономическая роль и социальная значимость общества на высоком уровне.

Кто может быть учредителем акционерного общества в РФ? Отвечая на этот вопрос, можно привести всего 2 ответа: юридическое лицо и гражданин Российской Федерации. Они могут подать на это заявление, стать учредителями и управлять акционерами.

Недостатки

  1. Открытость общества. Это делает его более уязвимым для конкурентов. Регулярная отчетность и гласность.
  2. Профессионализм управления иногда оборачиваются конфликтами.
  3. Возможная потеря контроля и надзора над обществом вследствие свободной продажи акций. Характерно для новых и недавно созданных компаний.

Кто может быть учредителем акционерного общества, только юридические лица? Нет, таким правом обладают все граждане РФ.

Акции со стороны закона РФ

По закону, коммерческие организации не имеют права выпускать свои бумаги с акциями, а АО могут. Но коммерческие организации все же имеют право при выполнении некоторых условий выпускать ценные бумаги, обычно долговые.

Выпуск других бумаг, которые являлись бы представителями вкладов, в России не допускается.

Теоретически это возможно, но уже по другим условиям выпуска, другим характеристикам и т. п. При этом ценные бумаги всегда должны представлять:

  1. Часть уставного капитала коммерческой организации.
  2. Часть капитала, аналогичного уставному.

Только в указанных выше случаях, ценные бумаги, аналогичные настоящим акциям, будут действительно ценными.

Кто может быть учредителем акционерного общества? Иностранные лица могут? Ответ: да, могут. Если у них есть гражданство РФ.

Учреждение акционерского общества

Кто может быть учредителем акционерного публичного общества в РФ? В основном это только юридические лица.

Пути создания акционерных обществ таковы: либо реорганизация, либо его учреждение кем-либо.

Учредители – это участники, чей юридический статус равен и не меняется при создании компании.

Реорганизация – это создание группы акционеров как юридического лица, сопровождающееся изменением юридического статуса всех создающих ее участников.

Учреждать общество могут любые участники рынка, даже существующие акционерные магнаты.

Многие задаются вопросом: кто может быть учредителем акционерного общества МТИ? Ответ: состоявшийся бизнесмен, имеющий свой бизнес-план и необходимую сумму денег. Имея в своем кармане мало финансовых средств, вам будет сложно нанять работников и сделать хорошее акционерного общества.

Способы учреждения обществ

  1. Учредители покупают все акции общества акционеров.
  2. Учредители покупают деловые бумаги на равных условиях с другими.

Кто может быть учредителем

Кто может быть учредителем акционерного общества МТИ? Давайте разберемся, кто такой учредитель в общем.

Закон не дает четкого определения, кто это такой. Поэтому приведем виды этих самых учредителей.

Это может быть как граждан, так и юридическое лицо, которое приняло решение стать учредителем.

Не могут выступать в этой роли госорганы, любые другие органы самоуправления, если это не установлено индивидуальными законами.

Число учредителей

Кто может быть учредителем акционерного общества? Иностранные граждане, юридические и физические лица.

Число учредителей может быть неограниченным, но обычно в закрытом обществе их около сорока, но не более пятидесяти.

Учредителем акционерного общества может быть один человек. Да, и физическое, и юридическое лицо. Лишь общества хозяйственные, состоящие из одного лица, согласно действующему законодательству, не могут выступать единственными учредителями. Даже если общество закрытое.

Читать дальше  Что делать если на работе оскорбляет сотрудник

Права и обязанности

Кто может быть учредителем акционерного общества из иностранных граждан? Те, кто имеют подданство Российской Федерации.

Права учредителей характеризуются сущностью отношений. Формируя капитал, учредитель обменивает принадлежащие ему активы. Естественное его желание получить определенное денежное вознаграждение за труд по созданию общества не должно противоречить интересам других акционеров в отдельности и общества в целом.

Этапы учреждения

Первый: экономическое обоснование. Первоначально необходимо продумать все этапы бизнеса, направление будущей деятельности, сумму вложенного капитала.

Следует задать такие вопросы:

  1. Является ли АО той формой организации бизнеса, которая считается самой предпочтительной для учредителя?
  2. Можно ли капитал получить из других источников и по низким ставкам?
  3. Сколько необходимо стартового капитала?

Также обязательно следует разработать бизнес-план. Хороший бизнес-план должен быть привлекательным для будущих инвесторов.

Второй этап: организация самого общества акционеров. После продумывания бизнес-плана, нужно реализовать его. Для этого предпринимается следующее:

  1. Заключается учредительский договор. Там учредитель принимает обязательства, подписывается под ними. Однако данный договор не является учредительским документом, а представляет собой разновидность договора простого товарищества.
  2. Проведение собрания учредителей.
  3. Формирование уставного капитала.

Третий этап: государственная регистрация уже образованного общества.

Любое АО считается таковым после регистрации в госорганах.

Ликвидация общества акционеров

Акционерное общество может прекратить свое дело путем преобразования в другое юридическое лицо учредителем, либо путем собственной ликвидации.

Общество может ликвидироваться принудительно или добровольно. Добровольная ликвидация – по решению общего собрания всех акционеров. Принудительная – ликвидация по решению суда.

Процедура ликвидации включает в себя такие этапы:

  1. Собрание акционеров: согласование.
  2. Сообщение о принятом решении всем акционерам в трехдневный срок.
  3. По согласованию с органом госрегистрации назначается комиссия по ликвидации.
  4. Удовлетворение всех требований кредиторов общества.
  5. Распределение оставшихся активов среди всех акционеров.

Требования кредиторов удовлетворяются в соответствии с очередностью. Для этого предусмотрено четыре группы очередности:

  1. Требования граждан.
  2. Требования, связанные с трудовыми отношениями.
  3. Требования кредиторов.
  4. Требования по обязательным платежам.

После завершения всех расчетов со всеми ликвидационная комиссия составит окончательный баланс акционерного общества.

Какова очередность распределения акций ликвидируемого АО?

Все происходит по такой очередности:

  1. Акционерам, имеющим право требовать этот выкуп.
  2. Владельцам привилегий.
  3. Владельцам обычных акций.

Имущество каждой очереди распределяется после полного распределения предыдущей. Если имущества недостаточно, то при составлении плана по выдаче средств следует учитывать то, что финансы сортируются на каждую очередность пропорционально.

Принудительная ликвидация осуществляется, если:

  1. Ведется деятельность акционеров без разрешения государства, без лицензии.
  2. Запрещенная законом деятельность исполняется полностью законным акционерным обществом.
  3. Осуществление законной деятельности ведется с нарушениями других законов.
  4. Суд признает недействительной регистрацию юридического лица акционерного общества.
  5. Признание судом банкротство общества.

Какие следует подготовить документы, нужные для ликвидации?

  1. Подписанное юридическим лицом заявления.
  2. Ликвидационный баланс.
  3. Документ об уплате налога.

В случае принудительной ликвидации:

  1. Определение суда.
  2. Документ об оплате государственного налога (оригинал чека).

Регистрация ликвидации общества

Регистрация ликвидации производится комиссией, которая обязана уведомить соответствующий орган об этом за два месяца перед самой комиссией. Ликвидация считается завершенной после внесения органом государственной регистрации записи в государственный реестр юридических лиц.

Вывод

Кто может являться учредителем акционерного общества? Любой гражданин Российской Федерации от восемнадцати лет. Однако к этому есть много условий, которые нужно соблюдать. Также важно знать, что такое АО, каковы обязанности и права его учредителя, как зарегистрировать акционерное общество и что делать в случае его ликвидации.

Общество может быть создано путем учреждения вновь и путем реорганизации существующего юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования).

Учредителями АО являются любые граждане и (или) юридические лица. Однако для отдельных групп юридических лиц законодательством установлены ограничения или запрет на участие в акционерных обществах. Так, не могут выступать от своего имени учредителями АО государственные органы и органы местного самоуправления, если законами не установлено иное.

Суд обоснованно отказал в иске о применении последствий недействительности ничтожной сделки по внесению Комитетом по экономике и управлению имуществом муниципального имущества в уставный капитал ОАО, так как установил, что, заключив оспариваемую сделку от имени муниципального образования, Комитет по экономике и управлению имуществом действовал в соответствии со своей компетенцией, следовательно, оспариваемая сделка заключена с соблюдением требований закона (постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 января 2004 г. по делу N А13-4486/03-12)*(93).

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, рассмотрев 12.01.2004 в открытом судебном заседании кассационную жалобу компании "И Эс Си Консалтанси Сервисиз Лимитед (ESC Consultancy Services Limited)" на решение Арбитражного суда Вологодской области от 30.09.2003 по делу N А13-4486/03-12, установил:

Компания "И Эс Си Консалтанси Сервисиз Лимитед (ESC Consultancy Services Limited)", далее именуемая Компанией, обратилась с иском в Арбитражный суд Вологодской области к Комитету по экономике и управлению имуществом Тотемского районного муниципального собрания (далее – Комитет) и открытому акционерному обществу "Тотьмалесэкспорт" (далее – ОАО "Тотьмалесэкспорт") о применении последствий недействительности ничтожной сделки по внесению Комитетом муниципального имущества в уставный капитал ОАО "Тотьмалесэкспорт" путем возврата в собственность Тотемского муниципального района денежных средств в сумме 43 000 руб. и возврата Комитетом ОАО "Тотьмалесэкспорт" 43 000 обыкновенных именных акций.

Решением от 30.09.2003 в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционном порядке решение не пересматривалось.

В кассационной жалобе Компания просит решение отменить, направить дело на новое рассмотрение. Податель жалобы считает, что выводы суда не соответствуют материалам дела; истец, являясь акционером общества, заинтересован "в соблюдении учредителями, акционерами, акционерным обществом и его органами требований закона как в процессе создания общества, так и в процессе его деятельности, а нарушение требований закона подвергает риску признания недействительными решений общего собрания акционеров общества, решений органов общества, сделок, совершаемых обществом, что дестабилизирует работу общества и непосредственно влияет на права акционеров на управление обществом". По мнению подателя жалобы, суд посчитал, что внесение вклада в уставный капитал не является самостоятельной сделкой, и рассмотрел требование, которое истцом не заявлялось. Также, как указано в жалобе, Компания считает, что суд неправильно применил нормы материального права.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, в предмет иска входят требования о применении последствий недействительности сделки по внесению в качестве вклада в уставный капитал ОАО "Тотьмалесэкспорт" муниципального имущества со ссылкой на ее несоответствие законодательству.

Согласно пункту 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 26.04.99 между Тотемским муниципальным районом в лице Комитета, гражданами Поповским Василием Николаевичем, Кузьминским Олегом Николаевичем, Скорюковой Кирой Борисовной заключен договор о создании ОАО "Тотьмалесэкспорт". В соответствии с условиями указанного договора Комитет перечислил в счет оплаты размещенных ему 43 000 акций денежные средства в сумме 43 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 26.04.99.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 10 Федерального закона "Об акционерных обществах" государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ.

Согласно статьям 16 и 23 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации", действовавшего на момент совершения оспариваемой сделки, внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ является одним из способов приватизации.

Как установлено судом, постановлением главы районного самоуправления Тотемского районного муниципального собрания от 26.04.99 N 140 принято решение о создании ОАО "Тотьмалесэкспорт". В соответствии с пунктом 1.1 данного постановления Комитету поручено выступить учредителем указанного общества; пунктом 1.3 предусмотрено приобретение 43 000 акций общества в муниципальную собственность Тотемского района.

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что учредителем ОАО "Тотьмалесэкспорт" является муниципальное образование "Тотемский муниципальный район", следует признать правильным.

В силу пункта 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от имени муниципальных образований своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности могут органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Заключив оспариваемую сделку от имени муниципального образования, Комитет действовал в соответствии со своей компетенцией, определенной Положением о комитете по экономике и управлению имуществом, утвержденным постановлением главы районного самоуправления Тотемского района Вологодской области от 13.06.97 N 311. Следовательно, суд сделал правильный вывод о том, что оспариваемая сделка заключена с соблюдением требований закона.

Также следует признать правильным вывод суда о том, что Компания не может быть признана надлежащим истцом по делу.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав может осуществляться путем применения последствий недействительности ничтожной сделки.

По смыслу указанной нормы способы защиты подлежат применению в случае, когда имеет место нарушение или оспаривание прав и законных интересов лица, требующего их применения.

Согласно подпункту 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Статьей 4 названного Кодекса предусмотрено право заинтересованного лица обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Несмотря на то что Компания владеет на момент рассмотрения спора акциями ОАО "Тотьмалесэкспорт", она не является стороной оспариваемой сделки. Кроме того, как правильно указал суд, истец не доказал нарушения оспариваемым договором его прав и законных интересов, а следовательно, не является тем заинтересованным лицом, которое в силу части 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации может заявлять требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановил:

Читать дальше  Факторы влияющие на рыночную стоимость земли

Решение Арбитражного суда Вологодской области от 30.09.2003 по делу N А13-4486/03-12 оставить без изменения, а кассационную жалобу компании "И Эс Си Консалтанси Сервисиз Лимитед (ESC Consultancy Services Limited)" – без удовлетворения.

Финансируемые собственниками учреждения могут быть учредителями (участниками) хозяйственных обществ с разрешения собственника, в том числе с использованием для этих целей доходов учреждения от разрешенной ему деятельности*(94).

Государственные и муниципальные унитарные предприятия могут выступать учредителями акционерных обществ с использованием в этих целях принадлежащего им на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления имущества только с согласия собственника имущества. Учредителями (участниками) кредитных организаций такие государственные и муниципальные унитарные предприятия быть не могут. Эти ограничения и запреты закреплены в Федеральном законе от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

В соответствии с положениями законодательства ряда европейских стран учредителями АО могут быть любые физические и юридические лица. Минимальное число учредителей определено законодательством. Так, в соответствии с Акционерным законом Германии учредителей АО должно быть не менее пяти. По Торговому кодексу Франции 1999 г. число учредителей АО не может быть меньше семи. Максимальный предел численности акционеров зарубежное европейское законодательство не устанавливает. По общему правилу АО является обществом с широким и в принципе неограниченным кругом акционеров. По праву США корпорацию может учредить любое физическое или юридическое лицо, как иностранное, так и отечественное. В качестве учредителя может выступать и одно лицо.

Российский Закон об АО допускает возможность существования акционерного общества с одним акционером. На такие общества распространяется действие акционерного закона, поскольку им не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений. Примером таких обществ могут быть не только общества, учрежденные одним лицом (физическим или юридическим), но и общества, в которых 100% акций принадлежит государству.

Также законодательство европейских стран допускает создание АО одним лицом. Акционерное общество одного лица разрешено и регулируется в соответствии с Двенадцатой директивой ЕС 89/667/ЕЭС от 22 декабря 1989 г. в Швеции, Германии, Нидерландах и Испании. В некоторых государствах создание АО одним лицом не допускается*(95).

Различные законодательства предусматривают разные порядки создания акционерного общества. Первый – когда учредители принимают решение о создании общества и объявляют подписку на акции. В этом случае первыми акционерами общества являются подписчики, а сами учредители могут и не быть акционерами. Такой порядок установлен, например, для образования АО, обращающегося к публичной подписке, по законодательству Франции. Второй – когда учредители общества являются и его первыми акционерами. В этом случае все акции общества полностью распределяются между учредителями, которые должны оплатить их в сроки и в порядке, предусмотренными законом и договором о создании общества. Например, по Акционерному закону Германии учредители АО являются его первыми акционерами. Как сказано в законе, "в заключении договора об обществе должны участвовать минимум 5 лиц, которые принимают на себя акции взамен взносов".

Российское акционерное законодательство следует второму варианту создания акционерного общества, когда учредители АО становятся его первыми акционерами. При учреждении АО все его акции должны быть размещены среди учредителей – так предусмотрено п. 2 ст. 25 Закона об АО.

В исковых требованиях о признании права собственности на акции правомерно отказано (постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 октября 2001 г. по делу N А56-12376/01)*(96).

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы Ассоциации "Ленпромстрой" и Леноблкомимущества на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.08.2001 по делу N А56-12376/01, установил:

Закрытое акционерное общество "МНПО "Авангард" (далее – ЗАО "Авангард") обратилось в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу "АДСК" (далее – ОАО "АДСК") о признании права собственности на 22 830 акций ОАО "АДСК" по состоянию на 01.01.2001.

В качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора к участию в деле привлечены ООО "Родонит", ООО "Надежда", Государственный морской технический университет, ЗАО "Морской торговый порт "Выборг", Ассоциация строительных и монтажных организаций и предприятий "Ленпромстрой" (далее – Ассоциация "Ленпромстрой"), Фонд имущества Ленинградской области и Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее – Леноблкомимущество).

Решением от 14.08.2001 признано право собственности ЗАО "Авангард" на 21 830 акций ОАО "АДСК" по состоянию на 01.01.2001, в остальной части иска отказано.

В кассационных жалобах Ассоциация "Ленпромстрой" и Леноблкомимущество просят отменить решение и отказать в иске в полном объеме. По мнению подателей жалоб, акции ОАО "АДСК" при его учреждении не были распределены, а потому суд неправомерно признал право собственности истца на акции пропорционально внесенным в уставный капитал средствам.

Проверив законность обжалуемого решения, кассационная инстанция находит, что оно подлежит отмене в части удовлетворения иска.

Как следует из материалов дела, ОАО "АДСК" зарегистрировано решением Исполнительного комитета Выборгского городского Совета народных депутатов oт 04.04.91. Новая редакция устава общества была зарегистрирована 28.05.97, однако решение о регистрации признано недействительным вступившим в законную силу судебным актом от 22.07.97. Следовательно, действуют первоначальные учредительные документы ОАО "АДСК".

Учредительным договором и уставом ОАО "АДСК" определены круг учредителей и размер уставного капитала общества без установления доли каждого участника. В соответствии с пунктом 12.3 устава ОАО "АДСК" распределение акций является исключительной компетенцией общего собрания акционеров. Решение о распределении акций общим собранием ОАО "АДСК" не принималось. Поскольку акции ОАО "АДСК" не распределены между его участниками, то есть не размещены, не может быть признано право собственности кого-либо из участников общества на какое-либо количество акций. Ссылка суда первой инстанции на факт регистрации компетентным органом выпуска акций ОАО "АДСК" и отчета о их размещении не основана на материалах дела, поскольку зарегистрированы лишь решение полномочного органа общества о первичном выпуске ценных бумаг и отчет об итогах выпуска, но не о размещении акций, как указал суд.

Суд первой инстанции правильно установил то обстоятельство, что за весь период деятельности ОАО "АДСК" общее собрание его акционеров не разрешило вопрос о распределении акций, но сделал не основанный на законе вывод о приобретении учредителями общества права собственности на акции пропорционально внесенным в уставный капитал средствам. Факт внесения истцом вклада в уставный капитал ОАО "АДСК" не позволяет установить количество принадлежащих учредителям акций общества без определения процентного соотношения размера уставного капитала и количества акций, принадлежащих каждому учредителю. Распределение акций относится к компетенции общего собрания акционеров, такого решения не принимавшего, в связи с чем в иске о признании права собственности на акции должно быть отказано. Отчуждение акций на вторичном рынке могло производиться в силу статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации только их собственниками. Право собственности на нераспределенные акции возникнуть не могло.

Руководствуясь статьями 175, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.08.2001 по делу N А56-12376/01 отменить в части признания права собственности закрытого акционерного общества "МНПО "Авангард" на 21 830 акций открытого акционерного общества "АДСК" по состоянию на 01.01.2001. В иске отказать.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Г.С. ШАПКИНА
Шапкина Галина Сергеевна
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ.
Заслуженный юрист РФ. Кандидат юридических наук, член – корреспондент РАЕН (отделение проблем управления). Специалист по гражданскому праву. Научная проблематика: правовое регулирование экономических отношений, обязательственное право, законодательство об акционерных обществах, деятельность арбитражных судов.
Родилась 1 августа 1930 г. в г. Раменское Московской области. В 1952 г. окончила МЮИ. С 1989 г. по настоящее время – ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения. С 1996 г. по настоящее время – судья ВАС РФ. Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
Автор многочисленных публикаций, в т.ч.: "Федеральный закон "Об акционерных обществах". Сфера действия и практика применения", 1997; "Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах", 1996 (отв. редактор, автор нескольких глав); соавтор Комментария к части второй ГК РФ, 1996.
По закону учредителями акционерного общества могут быть граждане и юридические лица (ст. 66 ГК РФ, ст. 10 Закона "Об акционерных обществах"). Это общее положение конкретизировано и в других нормах законодательства, определяющих порядок и условия создания обществ, устанавливающих специальные требования, предъявляемые в ряде случаев к учредителям, а для некоторых категорий юридических лиц – вводящих ограничения на участие в хозяйственных обществах. Положения законов не всегда трактуются однозначно, что создает трудности при их применении. Отчасти это объясняется недостаточной согласованностью действующих правовых норм.
Для осуществления гражданином или юридическим лицом своего права на учреждение хозяйственного общества необходимо наличие, по крайней мере, трех условий:
1) Соответствующим образом выраженной и юридически закрепленной воли этих лиц, направленной на создание общества.
Выражением ее является единогласно принятое учредителями решение. Оно оформляется в виде решения собрания учредителей, в котором отражаются результаты голосования по основным вопросам создания общества: об учреждении его, утверждении устава, оценки имущества, вносимого учредителями в оплату акций. Единогласие по всем этим вопросам необходимо, поскольку никто, помимо его воли, не может быть принужден к участию в обществе на неприемлемых для него условиях. Этим же собранием формируются органы управления общества, для избрания которых необходимо квалифицированное большинство голосов учредителей – в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди них акции (ст. 9 Закона "Об акционерных обществах" – далее Закон).
2) Учредители должны принять на себя обязательства по участию в создании общества, за выполнение которых будут нести ответственность.
В этих целях ими заключается договор, который определен в законе как договор о совместной деятельности по учреждению общества . В нем решаются не только организационные вопросы, но и указываются наиболее существенные данные, характеризующие создаваемое общество, в том числе – размер его уставного капитала, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей. Закон устанавливает, что учредители несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с созданием общества и возникающим до его государственной регистрации. Общество отвечает по таким обязательствам лишь в случае последующего одобрения действий учредителей общим собранием акционеров (п. 3 ст. 10 Закона).
——————————–
Указанный договор не относится к учредительным документам общества (к последним в акционерных обществах отнесен только устав), а является гражданско – правовым договором о совместной деятельности, на который распространяются все нормы гражданского законодательства о договорах и сделках, в том числе об основаниях признания их недействительными и о применении последствий недействительности сделок (п. 1 ст. 98 ГК РФ, п. 5 ст. 9 Закона "Об акционерных обществах", п. 3 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г. "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах").
3) Наличие нужного капитала у учредителей.
Закон (ст. 26) определяет минимальный размер уставного капитала акционерного общества:
не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда – для открытых обществ и не менее стократного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества – для закрытых.
Во многих случаях при создании обществ формируемый уставный капитал значительно превышает эти размеры. Не менее 50 процентов уставного капитала должно быть оплачено к моменту регистрации общества, а оставшаяся часть – в течение года после ее проведения. Но для отдельных групп обществ, создаваемых, например, в банковской сфере, специальным законодательством установлены иные, более жесткие требования. Банки должны иметь значительно больший размер уставного капитала , чем общества, не относящиеся к кредитным организациям. При этом оплата уставного капитала должна быть произведена его учредителями в полном размере в месячный срок с даты регистрации банка (кредитной организации) .
——————————–
Статья 11 Федерального закона РФ "О банках и банковской деятельности" (в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г.) – далее Закон о банках. // СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
Статья 15 Закона о банках, п. 16.3, 16.6 Инструкции Центрального банка РФ от 17 сентября 1996 г. N 8. // Вестник Банка России. 1996. N 46.
Закон "Об акционерных обществах" (ст. 34) не связывает оплату уставного капитала с источниками получения необходимых средств учредителями – собственные средства или заемные. Но для акционерных обществ в банковской сфере и здесь действуют более строгие правила. Учредителям банков и иных кредитных организаций запрещено использовать для оплаты уставного капитала привлеченные средства . Все это влияет на определение круга лиц, которые могут выступать в качестве учредителей названных организаций, обусловливает введение определенных критериев и порядка проверки экономической состоятельности и надежности лиц, намеренных выступить в таком качестве. Так, для государственной регистрации банка и выдачи ему лицензий на осуществление банковской деятельности необходимо представить в Центральный банк Российской Федерации декларации о доходах учредителей – физических лиц, заверенные Государственной налоговой службой Российской Федерации, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых в уставный капитал банка. Юридические лица, намеренные стать учредителями коммерческого банка, должны представить аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности, а также подтверждения Государственной налоговой службы Российской Федерации выполнения ими обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние три года . Установление для этих организаций более строгих требований направлено на создание гарантий и защиту интересов вкладчиков и иных клиентов (кредиторов) банков.
——————————–
См. пункт 13.5 Инструкции Центрального банка РФ от 17 сентября 1996 г. N 8. // Вестник Банка России. 1996. N 46.
Статья 14 Закона о банках.
В отношении физических лиц гражданское законодательство не предусматривает прямых запретов на участие в создании хозяйственных обществ , кроме, естественно, общего требования о том, что принимать соответствующие решения и осуществлять юридически значимые действия по учреждению общества могут лишь дееспособные лица .
——————————–
В силу должностного положения не могут быть учредителями акционерных обществ государственные служащие. Федеральный закон "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 5 июля 1995 года запрещает государственным служащим заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц (п. 1 ст. 11). Принадлежащие государственному служащему акции на все время прохождения ими государственной службы должны быть переданы в доверительное управление (п. 2 ст. 11).
Недееспособные лица могут, вместе с тем, быть собственниками акций, – полученных по наследству, по договору дарения и так далее, – и в этом случае они пользуются имущественными правами, предоставляемыми соответствующими ценными бумагами, – правом на получение дивидендов, ликвидационной доли при ликвидации общества, – но управлять принадлежащим им имуществом (акциями), как и в других подобных случаях, будут их законные представители (родители, опекуны, попечители). См. ст. 28, 37, 38 ГК РФ; а также п. 7.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. N 27. // Вестник ФКЦБ России. 1997. N 7 (12).
Применительно к юридическим лицам в законодательстве проводится дифференциация. Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 4 ст. 66) и Закон "Об акционерных обществах" (п. 1 ст. 10) запрещают выступать в качестве учредителей хозяйственных обществ государственным органам и органам местного самоуправления, кроме случаев, когда иное предусмотрено специальными федеральными законами. Запрет распространяется на органы представительной, исполнительной и судебной власти, создаваемые в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Наиболее сложной является система органов исполнительной власти, поэтому при определении их круга иногда возникают трудности. Исходя из положений Конституции и норм Закона, не могут выступать в качестве учредителей акционерных обществ:
– федеральные органы исполнительной власти, входящие в состав Правительства Российской Федерации, – министерства, государственные комитеты, ведомства;
– органы, находящиеся в составе администрации субъектов Федерации, – управления, комитеты и другие.
Не вправе быть учредителями акционерных обществ и государственные органы, образующие единую федеральную систему, осуществляющие функции государственного управления и контроля в центре и на местах. Например, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, являющаяся федеральным органом исполнительной власти, и создаваемые ею территориальные органы, которые должны обеспечивать выполнение установленных законодательством норм и правил функционирования фондового рынка, реализацию принимаемых Федеральной комиссией решений, контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг . В таком же положении находится Федеральная служба налоговой полиции, в состав которой входит Федеральный орган, действующий на правах комитета Российской Федерации, и подчиненные ему службы в республиках, краях, областях и так далее, вплоть до межрайонных (местных), наделенные предусмотренными законодательством властными полномочиями, и другие аналогичные органы.
——————————–
См. статьи 40, 47 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". // СЗ РФ. 1996. N 7. Ст. 1918.
Исключения из общего запрета на участие государственных органов в создании акционерных обществ установлены для немногих государственных структур. Это – Федеральный орган по управлению государственным имуществом (прежде – Госкомимущество России, сейчас – министерство) и соответствующие органы в субъектах Федерации. Участие их в создании акционерных обществ связано, главным образом, с проведением приватизации государственных и муниципальных предприятий. В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" (далее Закон о приватизации) федеральный орган по управлению государственным имуществом вправе выступать учредителем акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации от имени Российской Федерации (при приватизации объектов федеральной собственности). Территориальные органы управления государственным и муниципальным имуществом выступают в подобных случаях учредителями акционерных обществ от имени субъектов Федерации и муниципальных образований. Нормы Закона, предусматривающие, что эти органы могут выступать учредителями акционерных обществ соответственно от имени Российской Федерации, субъектов Федерации или муниципальных образований, основаны на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации. До принятия Кодекса 1994 года они могли осуществлять эти функции от своего имении . Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленумов от 1 июля 1996 года "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" дали разъяснение о том, что акты о регистрации созданных после 7 декабря 1994 года хозяйственных обществ, одним из учредителей которых является государственный орган или орган местного самоуправления, должны признаваться недействительными, за исключением случаев, когда право учреждать такие общества предоставлено соответствующим органам федеральным законом или иными правовыми актами, изданными до введения в действие Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 26) . В случаях, когда учредителем хозяйственного общества, созданного и зарегистрированного до 8 декабря 1994 года, в соответствии с ранее действовавшим законодательством выступил государственный орган или орган местного самоуправления, после введения в действие Кодекса его учредителем признаются соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование .
——————————–
СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3595.
См. пункт 3 Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества". // СЗ РФ. 1992. N 7. Ст. 386; Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1994 г. N 96 "О делегировании полномочий по управлению и распоряжению объектами государственной собственности" // САПП РФ. 1994. N 8. Ст. 593, а также Положения о названном Комитете и Фонде, изданные до принятия ГК РФ.
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. N 9.
Согласно статье 6 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" глава 4 Кодекса, определяющая порядок создания и правовое положение юридических лиц, вступила в силу с момента официального опубликования этого акта – 8 декабря 1994 года.
Пунктом 3 статьи 94 Закона "Об акционерных обществах" предусмотрено, что по вкладам государства или муниципальных образований права акционеров осуществляют соответствующие комитеты по управлению имуществом, фонды имущества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector